Имущество не подлежащее разделу в гражданском праве

Имущество, не подлежащее разделу

Какое имущество не подлежит разделу между супругами?

К имуществу, не подлежащему разделу между супругами, относятся следующие его виды:

— имущество, являющееся раздельной собственностью супругов;

— вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. При этом детские вещи не только не подлежат разделу между супругами, но и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети;

— вклады, внесенные супругами на имя их несовершеннолетних детей.

Кроме того суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Судебная практика уже давно стоит на позиции признания такого имущества личной раздельной собственностью того или иного супруга.

Для того чтобы признать вещи, приобретенные в период брака, раздельной собственностью каждого из супругов, необходимо установить факт не только раздельного проживания, но и фактического прекращения семейных отношений, причем не вынужденно, а по доброй воле обоих супругов. Таким образом, к таким ситуациям не относятся случаи раздельного проживания супругов в силу объективных причин: нахождения одного из них в длительной командировке, на учебе, на службе в армии и т. п.

Следует иметь в виду, что при наличии указанных обстоятельств (раздельное проживание и фактическое прекращение семейных отношений) суд лишь может, но не обязан признать приобретаемое в этот период имущество личной собственностью каждого из супругов. При решении данного вопроса будут учитываться все обстоятельства конкретного дела в совокупности. Например, будет иметь значение время раздельного проживания, его причины.

ВОПРОС. В период брака муж, не получив моего согласия, продал много ценных вещей из числа совместно нажитого имущества. Каким образом они будут учитываться при разделе имущества?

Если один из супругов произвел отчуждение общего совместного имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость. Практически применение этого правила обусловливает компенсацию соответствующей доли отчужденного имущества другим имуществом или деньгами в пользу супруга, интересы которого были нарушены.

ВОПРОС. Нам с мужем предстоит судебный процесс о разделе имущества. Узнав об этом, муж вывез мебель и бытовую технику из нашей квартиры в квартиру своих родителей. Однако это то самое имущество, которое мы собираемся делить. Что можно предпринять в этом случае?

Ситуация, когда один из супругов заблаговременно старается перевезти спорное имущество из места постоянного проживания супругов на какую-нибудь нейтральную территорию, чтобы его как бы не существовало вовсе, достаточно типична. В этом случае возможны два варианта действий:

а) предъявить иск в суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Для этого необходимо знать точный адрес, куда было вывезено имущество, и иметь доказательства, что это имущество находится в общей совместной собственности супругов. Ими могут быть квитанции, чеки и другие документы с указанием времени приобретения конкретного имущества;

б) в исковом заявлении о разделе имущества следует указать, что вещи находятся у третьих лиц по конкретному адресу, с тем чтобы судебный исполнитель произвел опись именно по местонахождению этих вещей. Однако если третьи лица будут заявлять свои права на это имущество, придется действовать по первому варианту.

Каковы права третьих лиц в спорах по поводу супружеского имущества?

Общая собственность на совместно нажитое в браке имущество возникает только у супругов. У других членов семьи общей собственности на имущество не возникает ни с супругами, ни между собой. Поскольку иной совместной имущественной общности в семье, кроме супружеской, закон не устанавливает, между другими членами семьи существует раздельность имущества. Это означает, что правовой режим имущества членов семьи, кроме совместного имущества супругов, определяется нормами ГК РФ о личной собственности.

Существует разница между разделом и выделом имущества. Как уже говорилось выше, участниками общей совместной собственности в семейных отношениях являются только супруги. Между ними возможен раздел имущества. В других случаях, когда субъектами общей совместной собственности являются кроме супругов другие лица, участник общей совместной собственности будет требовать выдела своей доли из общего имущества. Самостоятельными случаями являются выдел доли в крестьянском (фермерском) хозяйстве и совместная приватизация жилых помещений.

Довольно часто встречаются ситуации, когда супруги проживают совместно с другими родственниками и покупают предметы домашней обстановки (в том числе дорогостоящие) на общие средства.

По гражданскому законодательству раздел общего имущества между участниками общей совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При этом доли всех участников признаются равными.

Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по их общему соглашению. Если такого соглашения не достигнуто, каждый участник общей собственности вправе требовать выдела своей доли в судебном порядке.

Участник общей долевой собственности имеет право требовать выдела ему доли в натуре. Если выдел в натуре невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник вправе требовать выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.

Следует также иметь в виду, что выплата участнику общей собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников общей собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Это важно знать:  Как проходит и с чего начать раздел имущества в судебном порядке

Содержание статьи

Имущество не подлежащее разделу при разводе

Устанавливая статус семьи, законодатель оставил за каждым из супругов определенную свободу действия, имея в виду накопленный имущественный багаж и частное пространство индивидуума. Расторгая брак, каждый из супругов стремится доказать свое право на определенную часть общей собственности и защитить то, что он считает личным имуществом.

Неделимое имущество

Бесспорно, не подлежат дележке вещи, принадлежащие несовершеннолетним детям. Сюда входят:

  • одежда, игрушки, мебель;
  • компьютер ребенка, школьные принадлежности;
  • музыкальные инструменты и спортивный инвентарь;
  • учебные книги и детская библиотека;
  • денежные вклады, которые внесены на имя общего ребенка, поскольку такие вклады являются его собственностью.

Все имущество несовершеннолетних детей без компенсации переходит к тому супругу, с которым ребенок будет проживать.

Также разделу не подлежит личное имущество каждого супруга (см. статью «Имущественные отношения между супругами»). Но и здесь могут быть нюансы, позволяющие перевести частную собственность в общесемейную категорию. Вот некоторые примеры спорных вопросов.

Имущество и средства, полученные в дар, в наследство и по иным безвозмездным сделкам

К имуществу не подлежащему разделу при разводе относятся подарки при этом не важно какое имущество было подарено и кем, был ли это домик в деревне от бабушки, или муж подарил жене бентли. В любом случае подарок принадлежит только одному лицу и разделен быть не может.

Не входит в совместно нажитое имущество супругов приватизированное жилье, поскольку оно приобретается в результате безвозмездной сделки. Однако второй супруг имеет право проживания и регистрации на жилплощади до конца жизни.

Вещи индивидуального пользования

К вещам индивидуального пользования относятся, помимо белья и одежды, предметы профессиональной деятельности, в частности, музыкальные инструменты: скрипка, виолончель, пианино. Если скрипка куплена не в магазине «Культтовары», а выполнена известным скрипичным мастером, то она приравнивается к предмету роскоши и становится частью имущества, подлежащего разделу. Конечно, беккеровский рояль никто пилить пополам не будет, но с музыканта потребуют компенсацию в денежном эквиваленте.

Собственность и личные средства одного из супругов, принадлежащих ему до вступления в брак

Вещи принадлежащие до брака одному из супругов по общему правилу относятся к имуществу не подлежащему разделу при разводе, однако бывают исключения. Например в случае, когда в ходе эксплуатации собственности на ее усовершенствование затрачивались серьезные средства, и это привело к значительному увеличению рыночной стоимости. Если в квартире одного из супругов сделана перепланировка и установлен штучный паркет на деньги из семейного бюджета, она переходит в общую собственность; текущий же ремонт рассматривается как совместные расходы на содержание жилья.

Доказывание в данном случае не вызывает особых проблем, хоть и несет отчасти субъективный характер. А вот схитрить и без ведома супруга оформить дарственные на родственников (мать, отца, брата) не получиться: Росреестр не будет выяснять обстоятельств приобретения имущества, а потребует нотариально заверенного согласия второго супруга.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» установлено, что имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, являются его частной собственностью.

Возникает вопрос: как доказать, что покупка была осуществлена именно на личные средства? Кроме того, обычно в ценное имущество вкладываются не только супруги, но и близкие родственники; оформляются кредиты, займы. Именно поэтому крайне важно все подобные сделки оформлять документально, чтобы в спорной ситуации все вопросы можно было решить максимально простым способом.

Судебная практика раздела имущества показывает, что выигрывает более активный из бывших супругов, тот, кто привлекает свидетелей, оперирует документами, тот у кого лучше адвокат. Не оставайтесь равнодушными к своей судьбе. Обращайтесь на сайт Юрист Онлайн за консультацией специалистов по семейному праву.

Имущество не подлежащее разделу в гражданском праве

К имуществу, не подлежащему разделу, суд согласно Семейному кодексу РФ может отнести вещи и права, приобретенные супругами в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений. Это случаи длительного раздельного проживания супругов, когда фактически семейные отношения между ними прерваны. К ним не относятся случаи раздельного проживания супругов в силу объективных причин: нахождения одного из них в длительной командировке, на учебе, на службе в армии и т.п.

По мнению социологов, каждая шестая пара находится в фактических брачных отношениях, не оформив их юридически.

«Я прожила 10 лет в гражданском браке с любимым человеком, которого считала своим мужем. С первой женой он развелся более 12 лет назад. В гражданском браке приобрели квартиру, машину, земельный участок. Все купленное было оформлено на мужа, хотя моя зарплата была не меньше его, а последний год даже больше. После его трагической смерти пошла к нотариусу, который сказал, что я не являюсь наследницей по закону (завещания супруг не оставил) и все будут наследовать его дети, которые уже и заявили об этом. Разве это по закону и по совести? К слову, взрослые дети умершего не помогли мне даже похоронить своего отца, который относился к ним очень хорошо. Что мне делать? Наталья ИВАНОВА» Мизинцев Н. Фактический брак: имущество поровну Домашний адвокат. № 6. 1997. С. 22-24..

Это важно знать:  Возражение на исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества

Данный вопрос представляется актуальным для миллионов россиян. Не секрет, что значительное количество мужчин и женщин, находясь в фактических брачных отношениях, в силу различных причин, не регистрируют их в органах загса.

Попытаемся весьма лаконично затронуть правовые основы данной проблемы и дать несколько практических советов людям, которые попали в ситуацию, подобной описанной выше.

Чтобы разобраться в особенностях вопроса, следует определиться в понятиях и совершить экскурс в историю правового регулирования семейных отношений в России. 18 декабря 1917 г. вышел Декрет «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния». С изданием этого декрета стал признаваться только гражданский брак, заключенный в органах загса, брак же, заключенный по религиозному обряду, уже больше не порождал правовых последствий (хотя церковные браки, заключенные до принятия декрета, сохраняли юридическую силу). Поскольку до революции признавались только церковные браки, а гражданские не допускались и считались сожительством, то и после 1917 г. люди по-прежнему употребляли термин «гражданский брак», имея в виду фактические брачные отношения.

В современном правовом понимании гражданский брак — это брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви Мария Ильичева. Развод: быстро и без нервов. № 12 «Домашнего адвоката» за 1998 г. С. 40..

Супружеские отношения (совместное проживание, ведение общего хозяйства, общие дети и другое), не оформленные в установленном законом порядке, в юридической литературе обозначаются термином «фактический брак», хотя законодательство и не содержит такого понятия.

По общему правилу фактический брак не порождает юридических прав и обязанностей супругов, предусмотренных законодательством о браке и семье С 1927 г. до принятия Указа Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г., предусматривающего обязанность регистрации брака, законодательство о браке и семье допускало признание юридической силы за фактическим браком. После Указа 1944 г. установление судом фактических брачных отношений, возникших после 8 июля 1944 г., не допускается. . Статья 1 Семейного кодекса РФ (действует с 1 марта 1996 г.) закрепляет, что признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.

Правовое положение общего имущества лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, регулируется нормами не семейного, а гражданского права ) гл.16 ГК РФ «Общая собственность»).

В соответствии со ст.8 ГК РФ одним из оснований возникновения гражданских прав, а значит, и права собственности являются сделки, в том числе хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. Кроме того, один из постулатов гражданско-правовых отношений гласит: граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Следовательно, создавать или приобретать имущество в общую собственность двух лиц, хотя и не состоящих в зарегистрированном браке, — право этих лиц.

Приобретение имущества в общую собственность, как правило, предполагает извлечение для участников общей собственности полезных свойств из вещей (квартира для проживания, автомобиль для передвижения и т.д.).

Общая собственность на имущество возникает вследствие создания или приобретения общего имущества несколькими лицами при купле-продаже или по другим основаниям (например, постройка садового дома) и предполагается долевой, если законом или сторонами не предусмотрена совместная собственность на имущество.

Лица, находящиеся в фактических брачных отношениях, ведут общее хозяйство, имеют единый бюджет и приобретают сообща вещи, которые юридически (документально) оформляются на одного из фактических супругов, т.е. покупателем в договоре указывается только один из фактических супругов. Налицо договоренность (устный договор) о приобретении общей собственности.

Как было бы все просто, если бы в качестве покупателей в равных долях квартиры, земельного участка выступали бы оба фактических супруга или если бы было составлено завещание.

Но случилось так, как описано в примере выше. Что делать?

Во-первых, не отчаиваться и бороться за свою долю. И не спешить отдавать правоустанавливающие документы (договор купли-продажи квартиры, земельного участка, технический паспорт на автомобиль и др.) наследникам умершего фактического супруга.

Во-вторых, не откладывать визит к нотариусу, который обслуживает район (ведет наследственные дела) по месту жительства умершего. Визит к нотариусу тем более необходим, если истекают полгода со дня смерти.

У нотариуса следует предъявить свидетельство о смерти и выяснить, не заявляли ли наследники фактического супруга о принятии наследства.

Если заявления наследников имеются и заведено наследственное дело, тем более если осталось менее 10 дней до истечения 6-месячного срока со дня смерти, необходимо подать письменное заявление нотариусу о приостановке выдачи свидетельства о праве на наследство. Возможность подачи такого заявления закреплена в ст.41 Основ законодательства РФ о нотариате. При этом следует помнить, что отложить выдачу свидетельства о праве на наследство нотариус может на 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении вашего иска, нотариальное действие должно быть совершено — выдано свидетельство о праве на наследство. При условии что наследники предъявили правоустанавливающие документы на наследственное имущество. Вот почему не нужно спешить отдавать наследникам правоустанавливающие документы на спорное имущество.

Вариант заявления нотариусу о приостановке выдачи свидетельства о праве на наследство:

В Дремовскую государственную нотариальную контору

от Ивановой Натальи Ивановны,

проживающей по адресу: г.Дремов, ул.Островского,

д.6, кв.12, зарегистрированной (прописанной) по

адресу: г.Дремов, ул.Чехова, д.4, кв.8

10 февраля 1996 г. умер Петров Сергей Сергеевич, проживавший по адресу: г.Дремов, ул.Островского, д.6, кв.12.

Я проживала с Петровым С.С. в фактических брачных отношениях с 1985 г. В период совместной жизни приобрели по договорам купли-продажи в общую собственность квартиру, находящуюся по адресу:

Это важно знать:  Земельный сертификат многодетным семьям в СПБ 2020 г.

Наследниками по закону доли умершего в общей собственности являются его дети:

сын — Петров Юрий Сергеевич 1970 г.р.

сын — Петров Станислав Сергеевич 1972 г.р., проживающие по адресу: г.Дремов, ул.Пушкина, д.3, кв.9.

В соответствии со ст.41 Основ законодательства РФ о нотариате прошу отложить выдачу свидетельства о праве на наследство указанным наследникам, так как мной подано заявление в Дремовский городской народный суд о признании за мной права собственности на 1/2 доли указанного выше имущества.

«____» ___________199__г. Подпись __________________ Мария Ильичева. Развод: быстро и без нервов. № 12 «Домашнего адвоката» за 1998 г. С. 48.

Если нотариус по каким-либо причинам не принял ваше заявление, не отчаивайтесь и идите к другому нотариусу, где удостоверьте подлинность вашей подписи на заявлении и направьте его по почте с уведомлением о вручении тому нотариусу, который вам отказал.

Итак, ваше заявление у нотариуса, теперь — срочно в суд, где вам придется доказывать право собственности на долю в общем имуществе. Можно сначала обратиться в суд, если до истечения полугода со дня смерти фактического супруга еще есть время, но все равно, чтобы приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, для нотариуса необходимо сообщение из суда.

Даже если прошло больше полугода со дня смерти и вы не предприняли никаких попыток для определения в судебном порядке своей доли, а свидетельство о праве на наследство получено наследниками фактического супруга — тем не менее право обратиться в суд с иском о признании за вами права собственности на долю у вас осталось.

Закрепленный ГК РФ 6-месячный срок для предъявления кредиторами наследодателя претензий к наследственному имуществу относится только к требованиям, вытекающим из обязательств наследодателя. Этот срок не распространяется на иски третьих лиц о признании права собственности на имущество и истребование принадлежащего им имущества. Здесь применяется общий срок исковой давности — три года. В правоприменительной практике по наследственным спорам это была одна из типичных ошибок, и Пленум Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. дал разъяснения судам по данному вопросу.

От умения правильно сформулировать исковые требования, представить суду доказательства о том, что для приобретения имущества использовались средства каждого из фактических супругов и была договоренность о приобретении общей собственности, зависит решение суда, и здесь не обойтись без помощи адвоката.

В соответствии с ГПК РФ доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические данные, установленные следующими средствами:

— объяснением сторон и третьих лиц;

— аудио — и видеозаписями;

— заключениями экспертов См. ст. 55 ГПК РФ // Российская газета, 2002, № 220..

В связи с последними изменениями в ГПК стороны сами должны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются.

Определение долей при разделе общего имущества супругов.

Доли, причитающиеся супругам при разделе их совместной собственности, определяются как в идеальном, так и в натуральном выражении. Сначала в идеальном выражении (1/2, 1/3, 1/5 и т.п.) определяется доля в праве собственности на общее имущество, которая, как правило, составляет 1/2. Затем за каждым супругом закрепляется определенное имущество в соответствии с его долей. В судебной практике был случай, когда суд разделил между супругами жилой дом в натуре, определив принадлежность мужу и жене определенных частей строения без указания доли, которая причиталась каждому супругу в праве собственности на дом. Это решение было отменено Верховным Судом, который указал, что суд должен был определить истцу и ответчику доли в праве собственности См. Нечаева A.M. Семейное право. Курс лекций. М., 1998. С. 352..

В случаях, предусмотренных в п.2 ст. 39 СК, суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе. Причинами для увеличения доли супруга могут быть интересы несовершеннолетних детей, оставленных проживать с ним, его нетрудоспособность, болезнь и др.; для уменьшения доли — неполучение супругом доходов по неуважительной причине, нерациональное распоряжение общим имуществом и др. Однако отступление судом от принципа равенства долей должно быть обосновано и обязательно мотивировано в судебном решении. В противном случае такое решение подлежит отмене. Например, К. обратилась в суд с иском к Н. о разделе совместно нажитого имущества, в составе которого были автомашина и гараж. Вопреки просьбе ответчицы, которая просила оставить эти предметы в ее собственности, т.к. автомашина была выделена ей по месту работы в качестве поощрения и зарегистрирована в ГАИ на ее имя, народный суд выделил машину и гараж мужу на том основании, что он водитель-профессионал. Стоимость всего совместно нажитого имущества суд разделил в неравных долях. Решение было отменено, т.к. оно не было мотивировано. Кассационная инстанция постановила, что суд должен был указать в решении обстоятельства и доказательства, на которых основаны его выводы, и доводы, по которым он отвергает те или иные доказательства, а также законы, которыми руководствовался суд БВС РФ, 1993, № 7. С. 13..

»

Следующая
ИмуществоЗемельный сертификат многодетным семьям в СПБ 2020 г.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector